Главная | Жилищные вопросы | Древние законы завещание не имело силы

Вы точно человек?


Наследование по закону и по завещанию в римском частном праве Абраменков М. Прежде всего римским юристам мы обязаны самым понятием наследования: На наследников возлагалась также обязанность отвечать своим имуществом по долгам наследодателя.

словно древние законы завещание не имело силы ошеломили

Иными словами, концептуальной основой римского наследственного права, которую оно сохранило на всем протяжении своего существования, был тезис о том, что в потомках и иных преемниках умершего субъекта как бы "продолжалась" его личность, то есть переход имущества по наследству представлял собой универсальное правопреемство, при котором наследодатель и наследник считались как бы одним и тем же лицом. На это, кстати, прямо указывалось в одной из новелл императора Юстиниана: Именно такое понимание сущности наследования в настоящее время принято в большинстве стран континентальной - романо-германской - правовой семьи, в том числе и в России.

В развитии наследственного права в Риме можно выделить следующие основные этапы: Наследование могло осуществляться по закону, если умерший не оставил распоряжений о своем имуществе, либо по завещанию. Характеризуя возникновение римского наследственного права, И. Наследниками являются естественно и необходимо те лица, которые ближе к покойному в порядке патриархального родства: Порядок призвания к наследованию определяется, таким образом, самым порядком родства; это последнее составляет естественный закон наследования, и в этом смысле можно говорить, что в древнейшее время существует только наследование по закону - hereditas legitima.

В то же время уже положения Законов XII таблиц, касающиеся наследования, начинались со слов: Если же умрет, не оставив завещания Например, если в завещании наследнику передавалась четверть имущества, то он считался преемником во всей совокупности имущественных благ, принадлежавших наследодателю. Если умерший не выразил свою волю относительно судьбы принадлежавшего ему имущества, то оно распределялось между тремя классами наследников. Прежде чем охарактеризовать состав каждого из классов, обратим внимание на одно существенное обстоятельство.

Таким образом, классы наследников в римском цивильном праве нельзя отождествлять с очередями в современном их понимании. Первый класс наследников составляли те, кто находился под властью домовладыки-наследодателя paterfamilias - sui heredes "свои наследники".

Сюда относились супруга в браке in manu, дети и усыновленные покойным лица, а также внуки от умерших ранее сыновей и дочерей наследодателя. Причем если в наследовании участвовали внуки умершего, то имущество делилось между преемниками поколенно per stirpes , поровну: Говоря о призвании к преемству этой категории лиц, необходимо уточнить, что переход к ним имущества все-таки не был наследованием в строгом смысле.

Дело в том, что все то, на что распространялась власть домовладыки, - его домочадцы, рабы, материальные имущественные ценности - составляло особый единый комплекс, familia. Соответственно уже при жизни paterfamilias его подвластные были участниками семейного хозяйства и домашнего религиозного культа, а имущество, входящее в состав familia, служило нуждам всей семьи и после смерти главы дома оставалось в той же семье - у "своих", не переходя к посторонним лицам.

На это обращал внимание, в частности, Павел: Например, сын после смерти отца "получает скорее не наследство, а неограниченное управление имуществом" Digesta, Ко второму классу наследников относились члены семьи - ближайшие агнаты умершего agnati proximi. Прежде чем охарактеризовать состав данного класса, опишем в общих чертах строение римской агнатической семьи. Агнатами считались лица, подчиненные власти одного домовладыки в прошлом, или же те, кто был бы ему подчинен, если бы paterfamilias не умер. Агнатическое родство определялось линиями и степенями.

Для продолжения работы вам необходимо ввести капчу

Линия могла быть прямой, если, например, одно лицо происходило от другого отец и сын, дед и внук - агнаты по прямой линии , или боковой, если, например, лица не происходили друг от друга, но имели общего предка братья, дядя и племянник - агнаты по боковой линии , а также восходящей от лица к его предкам или нисходящей от лица к его потомкам.

Степень агнатического родства определялась для прямой линии числом рождений, отделявших данное лицо от домовладыки сын был его агнатом первой степени, внук - агнатом второй степени и т. Итак, во второй класс наследников включались братья и сестры наследодателя, а также его мать, если она состояла с отцом в браке cum manu, - то есть лица, находящиеся во 2-й степени агнатического бокового родства с покойным мать по отношению к умершему в этом случае была in loco sororis - в положении сестры, что и служило основанием приравнивания ее к агнатам второй степени.

Если не было агнатов второй степени, то призывались агнаты третьей степени и т. Все наследники одинаковой степени делили между собой наследство in capita поголовно. Женщины призывались к наследованию, включая полнородных сестер умершего, но не далее. Третий класс наследников составляли члены рода умершего - gentiles. С развитием гражданского оборота цивильная система наследования ab intestate все более обнаруживала свое несоответствие потребностям времени. В частности, узость круга законных наследников, обозначенного в Законах XII таблиц, нередко приводила к тому, что имущество, не принятое никем из указанных лиц, становилось бесхозяйным и, следовательно, могло быть захвачено кем угодно.

Правила преторского эдикта, не отменяя формально положений цивильного права считалось даже, что претор действует лишь в целях "развития", "восполнения" и "исправления" его норм , существенным образом корректировали их - прежде всего за счет включения в число наследников - по терминологии эдикта, "владельцев наследственного имущества", - наряду с агнатами также и когнатов умершего - его кровных родственников, которые ранее к преемству в имуществе не призывались.

В эдикте было установлено четыре разряда наследников, причем в отличие от классов в цивильном праве, в случае непринятия наследства лицами, входящими в предыдущий разряд, имущество не становилось выморочным, а переходило к наследникам следующего разряда, что позволяет говорить о постепенном формировании очередности преемства.

К первому разряду unde liberi относились все дети умершего и лица, приравненные к детям. Сюда включались, во-первых, все лица, являющиеся sui heredes по цивильному праву, и, во-вторых, эманципированные - освобожденные из-под родительской власти - дети наследодателя, а также дети, отданные им в усыновление, если к моменту смерти отца они не находились под властью усыновителя. Родственники ближайшей степени родства отстраняли более отдаленных, внуки и иные потомки детей умершего наследовали по праву представления.

В то же время новый порядок наследования в определенной степени ухудшал положение неэманципированных детей наследодателя и его внуков от эманципированных детей. С одной стороны, все имущество подвластных - продукт их труда - поступало в состав наследственной массы.

Понятие и содержание наследства

С другой стороны, эманципированный сын домовладыки, помимо освобождения из-под власти последнего, получал известный выдел из имущества и затем уже трудился сам на себя. Следовательно, эманципированные дети умершего в аспекте своих наследственных прав находились в более выгодном положении по сравнению с подвластными детьми. В целях исправления создавшейся ситуации преторский эдикт предписывал, чтобы эманципированные дети при наследовании вносили в состав наследственной массы все свое имущество, и только после этого осуществлялось ее распределение между наследниками.

Ухудшение положения внуков наследодателя от его эманципированных детей обусловливалось тем, что они отстранялись от наследования своим отцом как более близким родственником по отношению к paterfamilias. В дальнейшем в преторский эдикт были внесены изменения: Состав трех последующих разрядов определялся так: Следовательно, в составе этого разряда могли наследовать кровные родственники из числа sui heredes, эманципированные дети, дети, отданные на усыновление, даже если они находились под властью усыновителя.

В боковых линиях наследственные права женщин не ограничивались. Родственники ближайшей степени родства отстраняли более дальних, родственники одинаковой степени делили наследство поровну; в в качестве наследников четвертого разряда unde vir et uxor призывались пережившие супруги - муж после жены и жена после мужа. Таким образом, преторская система наследования, в противоположность древнему цивильному праву, основывалась на последовательном призвании к преемству в имуществе умершего одних степеней и разрядов наследников за другими successio ordinum et graduum.

В период империи все большее усиление значения когнатического родства заставляет законодательство идти далее по пути, намеченному преторским эдиктом. Целый ряд отдельных законов осуществляет эту тенденцию, усиливая наследственные права тех или других когнатов за счет агнатов. Первый шаг в этом направлении был сделан при императоре Адриане, когда женщине было предоставлено цивильное право наследования после ее детей. Вследствие этого мать призывалась теперь не в третьем, а во втором классе: В дальнейшем специальным актом Сената г.

Закон императоров Валентиниана, Феодосия и Аркадия расширяет права детей на наследование после родственников с материнской стороны. В конце концов благодаря этим многочисленным, но частичным поправкам принцип агнатического родства был значительно потеснен, но вся система наследования по закону приобрела чрезвычайно сложный и запутанный вид.

Наследование в праве Юстиниана. Двумя своими новеллами - г. Все наследники делились на четыре разряда: При этом внуки наследовали по праву представления, то есть получали долю, которая причиталась бы их умершему родителю; б во второй разряд входили ближайшие восходящие наследодателя - родители, деды, бабки, а также его полнородные братья и сестры дети последних наследовали по праву представления. Если наследовали только восходящие, то имущество распределялась по линиям - по половине наследства получали восходящие со стороны отца и матери наследодателя; в в качестве наследников третьего разряда призывались неполнородные братья и сестры умершего единокровные - происходящие от одного с умершим отца, но от разных матерей, или единоутробные - имевшие общую с умершим мать, но разных отцов , а также их дети - по праву представления; г четвертый разряд наследников - остальные боковые родственники без ограничения степеней.

Возможность распорядиться своим имуществом на случай смерти посредством составления завещания testamentum была закреплена, как отмечалось выше, еще в Законах XII таблиц. Модестин давал следующее определение завещания - это "правомерное выражение Для того чтобы завещание произвело ожидаемый наследодателем юридический результат, необходимо было, чтобы оно, во-первых, соответствовало установленной форме, во-вторых, было оставлено лицом, обладающим активной завещательной правоспособностью testamenti factio activa , и в-третьих, чтобы наследником было назначено лицо, обладающее пассивной завещательной правоспособностью testamenti factio passiva.

В цивильном праве существовали две основные формы завещания - завещание, совершаемое в комициях, то есть в народном собрании testamentum comitiis calatis , и завещание, совершаемое перед войском, собравшимся в поход testamentum in procinctu. Уже из названий данных форм завещания видно, что они совершались открыто и публично. Последнее объяснялось, помимо прочего, тем, что назначение наследника затрагивало интересы всего рода, в силу чего завещание нуждалось в одобрении со стороны общины, хотя гласность распоряжений далеко не всегда отвечала интересам наследодателя.

При совершении завещания в народном собрании, которое для этого созывалась по куриям дважды в год, завещатель устно выражал свою волю - назначал себе наследника, опекуна своей супруге и несовершеннолетним детям и пр. Недостатки данной формы завещания состояли в том, что совершить его можно было лишь в строго определенное время - в период созыва народных собраний. Кроме того, совершить завещание в данной форме не имели возможности те, кто не имел права участвовать в народных собраниях. В военное время созыв комиций был затруднителен или даже невозможен, вследствие чего завещатель мог провозгласить свою волю перед войском, собиравшимся в поход, перед военным строем.

В то же время такая форма завещания была недоступна тем лицам, которые не могли участвовать в военных походах, - старикам и больным, хотя именно они были наиболее заинтересованы в том, чтобы составить распоряжение на случай смерти. Для преодоления отмеченных проблем преторской практикой была выработана еще одна форма завещания - манципационное завещание, "завещание посредством меди и весов" "testamentum per aes et libram".

Суть данной формы состояла в том, что завещатель в присутствии пяти свидетелей и весовщика передавал свое имущество доверенному лицу, именовавшемуся "familiae emptor", а последний, держа в руках слиток меди, произносил следующую формулу: После этого слиток металла полагался на весы и передавался завещателю, который устно излагал свои распоряжения и торжественно просил свидетелей подтвердить их. Последняя воля завещателя также могла быть изложена на особых навощенных табличках, которые скреплялись восемью печатями и подписями - самого завещателя, его доверенного лица, весовщика и пяти свидетелей.

В дальнейшем претор в своем эдикте прямо указал, что будет признавать наследником того, кто представит завещание, скрепленное установленным в соответствии с законом числом печатей. Однако данная форма завещания также не была лишена недостатков, основной из которых состоял в том, что наследственное имущество переходило в собственность доверенного лица, "купившего" его за слиток меди, и после смерти завещателя становившегося в положение наследника.

Права лиц, которым было что-либо предназначено в завещании, получали защиту посредством специального иска к familiae emptor. Правда, в последующем продажа наследства превратилась в простую формальность.

Удивительно, но факт! Дионисий Галикарнасский говорит, что Сервий Туллий восстановил законы Ромула и Нумы о разделе земель, которые были отменены, и издал новые, чтобы придать больше силы древним законам.

В дальнейшем письменное завещание стало основной формой частного распоряжения имуществом на случай смерти - оно должно было быть подписано завещателем и семью свидетелями, что устанавливалось Конституцией императоров Феодосия II и Валентиниана III г. Кроме того, допускалось устное завещание, совершенное, как и письменное, в присутствии семи свидетелей. Общим требованием для обеих форм была непрерывность совершения требуемых процедур unitas actus. В некоторых случаях формальности, необходимые для совершения завещания, были несколько усложнены.

Так, если завещатель был слеп, то необходимо было участие нотариуса tabularius. Если завещание совершалось во время эпидемии testamentum tempore pestis conditum , когда одновременное присутствие многих лиц может быть опасно, unitas actus не требовалось.

Если в завещании содержались только указания о разделе наследства между законными детьми divisio inter liberos , то достаточно было собственноручного письма завещателя без всяких свидетельских подписей. Наибольшее отступление от общих правил представляло собой завещание солдат testamentum militis , которые, будучи "крайне неопытны в делах", освобождались от соблюдения всяких предписаний относительно формы совершения своих распоряжений на случай смерти, как это передает Ульпиан, ссылаясь на один из императорских указов: Наряду с описанными формами частного завещания в период абсолютной монархии появляются и формы публичного завещания, совершаемого при участии органов государственной власти.

древние законы завещание не имело силы великий

Среди них завещание, изъявленное перед судом и занесенное в протокол testamentum apud acta conditum , и завещание, переданное на хранение в канцелярию императора testamentum principi oblatum. Она имела две разновидности - способность завещать имущество testamenti factio activa и способность быть наследником по завещанию testamenti factio passiva. По общему правилу, завещательной правоспособностью обладали лица, которые были полностью правоспособны в сфере имущественных отношений.

Однако из данного положения имелся ряд исключений.

Читайте также:

  • Загрузить мата человека до слез
  • Как продать завещанную квартиру
  • Мако сатин что это за ткань отзывы
  • Взыскание неустойки по алиментам судебная практика
  • Образец приказа на инвентаризацию по факту хищения
  • Консультация юриста

    renova77.ru